行政規(guī)定性質(zhì)分析論文
時間:2022-08-16 08:12:00
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內(nèi)容提要:《行政復議法》中行政規(guī)定的法律屬性是個看似簡短實則極為復雜的問題。其簡單之處在于將行政規(guī)范性文件中不屬于法律規(guī)范的部分起了統(tǒng)一的名稱,但這樣的立法作業(yè)并不能回避從規(guī)范性的角度看行政規(guī)定時常難以將其與法律規(guī)范相區(qū)別的困惑。本文通過對形式和實質(zhì)判斷標準以及這對標準依存的國家與社會關系的分析,指出形式判斷標準無法準確定位在內(nèi)外區(qū)別型的國家和社會基礎上的行政規(guī)定的性質(zhì),同時通過對行政規(guī)定所產(chǎn)生的現(xiàn)實功能進行整理,力圖為相關的制度建設奠定基礎。
關鍵詞:法律規(guī)范,行政規(guī)定,規(guī)范性文件
一、序言
(一)問題的提出
在我國,行政規(guī)定是什么,這是個看似簡短實則極為復雜的問題。
其簡單之處在于將我國行政規(guī)范性文件中不屬于法律規(guī)范的部分起了統(tǒng)一的名稱,由此為判斷行政規(guī)范性文件中的法律規(guī)范和非法律規(guī)范樹立了一個標志。
行政規(guī)定的概念是由《行政復議法》提出的。在1999年4月29日經(jīng)第九屆全國人大常委會審議通過的該法中,第7條和第26條中第一次開創(chuàng)性地建立起了對行政機關所制定的“規(guī)定”的行政審查制度(為了與作為一般用語的“規(guī)定”以及作為動詞使用的“規(guī)定”有所區(qū)別,以下稱為“行政規(guī)定”)。這項具有十分重大的意義[1]的制度在誕生的同時也向行政法的理論界和實務界提出了一系列的課題[2],并且在施行后不久就在實踐中引起反響[3].
在《行政復議法》中,立法者用行政規(guī)定這個概念劃分出了一類制度現(xiàn)象。即行政規(guī)定是有別于行政法規(guī)、規(guī)章。行政法規(guī)和規(guī)章是法,而行政規(guī)定是除行政法規(guī)和規(guī)章之外的行政文件[4].
簡而言之,行政規(guī)定不是法。
但是,行政規(guī)定又是極其復雜的。其復雜之處在于如果從規(guī)范性的角度看,行政規(guī)定在現(xiàn)實的行政活動中表現(xiàn)出的性質(zhì)是不統(tǒng)一的,時常難以將其與法律規(guī)的作用相區(qū)別。
其實《行政復議法》在立法時也已經(jīng)遭遇了這種境況?!缎姓妥h法》之所以將行政規(guī)定納入其調(diào)整范圍之中,其原因在于行政規(guī)定這種規(guī)范性文件“本身不合法的情況下,行政機關直接適用該規(guī)范性文件作出具體行政行為,在實質(zhì)上構成行政違法行為”[5].這里,《行政復議法》指出了行政規(guī)定具有對一般社會成員具有規(guī)范功能。換而言之,該法建立對行政規(guī)定審查的制度,正是因為要解決行政規(guī)定的這種規(guī)范性與合法性之間的關系問題。然而,同樣對社會成員而言,法或者法律所具有的最大特性也恰恰正是其具有規(guī)范性。因此,顯然無法憑這點(這是至關重要的一點)在通常意義上來劃分出行政法領域中的法律規(guī)范與非法律規(guī)范的區(qū)別[6].
本文將通過分析我國目前存在的有關行政規(guī)定的各種現(xiàn)象,對我國的行政規(guī)定在事實上所具有的性質(zhì)作出嘗試性把握。
二、行政規(guī)范體系的結(jié)構與判斷標準
由于作為具體行政行為的行為依據(jù)而成為行政復議的間接審查對象[7],即行政規(guī)定概念涉及到了行政規(guī)定作為規(guī)范方面的性質(zhì),因此,要認識行政規(guī)定的性質(zhì),還應該在行政的整個規(guī)范體系之中對其加以定位分析。
在《行政復議法》第七條的規(guī)定中,行政規(guī)定是作為具體行政行為的依據(jù)被定位的。當然,能夠作為具體行政行為提供依據(jù)的不僅僅只是或主要不是行政規(guī)定。作為具體行政行為依據(jù)的更有法律、行政法規(guī)和規(guī)章。行政規(guī)定與法律、行政法規(guī)或規(guī)章一樣作為具體行政行為的依據(jù),自然在向該行為提供合法效力方面具有共同性。但是,所有的具體行政行為的依據(jù)中,除法律之外,在行政主體制定的規(guī)范體系中,行政法規(guī)、規(guī)章與行政規(guī)定的關系則正好與我國法學界對行政規(guī)范體系中法律規(guī)范與非法律規(guī)范的通常分類相對應。
在我國行政法學中,行政規(guī)范通常被分為兩大部分,一是由行政立法活動所制定的法,即行政法規(guī)和行政規(guī)章,一是除此之外行政所制定的其他規(guī)范性文件[8].依從這個分類標準,行政規(guī)定因不具有行政法規(guī)或行政規(guī)章的外形,自然屬于后者。但是問題似乎遠非如此簡單。如前文所述,《行政復議法》將行政規(guī)定作為審查對象這一制度創(chuàng)設本身就意味著行政規(guī)定在事實上存在著法律規(guī)范的功能,而后文中也將指出的那樣,依據(jù)不同的判斷標準或行政實踐的需求,我國行政規(guī)范體系中法律規(guī)范與非法律規(guī)范的界限并不不明確。因此,討論行政規(guī)定本身的性質(zhì)以及確定行政規(guī)定的方式就顯得尤為必要。
筆者將從分析行政規(guī)范體系的結(jié)構入手,在區(qū)分行政規(guī)范中的法律規(guī)范和非法律規(guī)范的基礎上確認行政規(guī)定的性質(zhì)。
在此必須指出的是,由于我國法學界對行政立法的研究尚不夠深入,行政法學中尚無可概括和把握行政規(guī)范體系中的法律規(guī)范與非法律規(guī)范性質(zhì)的學術概念(概括性概念),因此,筆者借用東亞漢語圈中其他國家和地區(qū)行政法學中的類似概念,在下文中,行政規(guī)范中的法律規(guī)范簡稱為法規(guī)命令,與此相對的行政規(guī)范中的非法律規(guī)范則簡稱為行政規(guī)則[9].
在行政規(guī)范體系之中,最具有規(guī)范性的自然應是具有法律規(guī)范性質(zhì)的部分,即行政立法的產(chǎn)物-法規(guī)命令部分。在現(xiàn)代國家,行政立法的必要性應已不存在疑問,但對于何為行政立法所產(chǎn)生的法,即何為法規(guī)命令(其相反的命題自然是何為行政規(guī)范體系中的非法律規(guī)范)則可以有形式和實質(zhì)兩種標準加以判斷。
(一)法規(guī)命令與行政規(guī)則(1):判斷的形式標準
上述部分已經(jīng)提到,由于目前對行政規(guī)范的把握首先在于其不具有行政法規(guī)或規(guī)章這樣的法的外形,因此本文考察的第一步將著眼這種形式性的判斷標準。形式性標準是指根據(jù)行政機關所制定的行政規(guī)范的外在形式(淵源)判斷該規(guī)范是否屬于法的標準。
在行政法領域中,作為法的行政規(guī)范屬于行為規(guī)范,因此其形式方面自然首先應該具備可判斷性。我國的法律制度[10]和法學界[11]認為,行政規(guī)范中的法是指憲法第89條第(一)項規(guī)定的由國務院制定的行政法規(guī)、第90條第二款規(guī)定的由國務院部委的規(guī)章以及地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法第60條規(guī)定的有關地方人民政府制定的規(guī)章。概括而言,行政法規(guī)和規(guī)章屬于法規(guī)命令。依此標準進而可以簡單地推斷出:不屬于行政法規(guī)和規(guī)章的行政規(guī)范自然應歸入行政規(guī)則之列。從這個分析角度出發(fā),行政規(guī)定因不具有行政法規(guī)或規(guī)章的形式,因此其不具有法律規(guī)范性,屬于行政規(guī)則。
其實,只要制度上承認行政機關可以制定法律規(guī)范,那么理所當然應有法的淵源來將這些規(guī)范的內(nèi)容表現(xiàn)出來。許多國家將這種淵源直接確定在憲法之中。例如日本憲法第73條第6項規(guī)定,內(nèi)閣有權制定“政令”[12];國家行政組織法第12條第1款規(guī)定,總理府及各省的大臣有權制定“府令”和“省令”;該法第13條第1款規(guī)定,各委員會和各廳長官有權制定“規(guī)則”[13](這種“規(guī)則”被稱為“外局規(guī)則”,和省令屬同類,與后述的行政規(guī)則不同)等等。再如,依據(jù)法國1958年憲法第37條的規(guī)定,“不屬于法律領域的事項歸行政立法權管轄”。由于該憲法第34條對制定法律,及議會立法事項采用列舉規(guī)定的方式,因此其剩余部分則全部屬于行政自
主的立法領域。此外,在屬于法律的領域中,依據(jù)該憲法第21條,行政機關為了“保障法律的執(zhí)行”可以行使相應的行政立法權。這些行政立法,前者以總統(tǒng)和總理制定的命令(décret)、其他行政機關(部長、省長和市長等)制定的規(guī)章(arrêté);后者以政府措施(ordonnance,憲法第13、38、92條等規(guī)定)和緊急命令(mesure,憲法第16條規(guī)定)的立法形式表現(xiàn)[14].
形式的判斷標準可以明確行政規(guī)范體系中法律規(guī)范的制定主體、規(guī)范形式、規(guī)范范圍以及對非法律規(guī)范的支配性,但形式的判斷標準無法說明法規(guī)命令和行政規(guī)則兩者為何有所區(qū)別以及彼此的功能。
(二)法規(guī)命令與行政規(guī)則(2):判斷的實質(zhì)標準
與上述從行政規(guī)范的外在形式判斷該規(guī)范是否屬于法規(guī)命令相反,實質(zhì)標準不拘于行政規(guī)范的外在形式而是著眼于行政規(guī)定的實際作用和功能。在行政規(guī)范與適用對象之間,實際存在何種作用或功能則正是持實質(zhì)判斷標準者所關心的。
1、“私人權利義務”標準
實質(zhì)判斷的立足點首先是建立在法律規(guī)范與適用對象的私人(與公共權力的行使者相對的社會成員)的權利義務的關系方面,即將法律規(guī)范定位在主觀規(guī)范的層面。持這種觀點的學者認為法律規(guī)范是“有關私人的權利義務的規(guī)范”[15].行政所制定的規(guī)范如涉及私人的權利義務的,則該規(guī)范屬于法規(guī)命令,反之,如不具有上述特征的則成為不具有法的性質(zhì)的行政規(guī)則。行政規(guī)則僅僅適用于行政機關的內(nèi)部而不能作用于私人的權利義務,即行政規(guī)則的效力不具有外部性[16].
進而,在如何理解法規(guī)命令“有關私人的權利義務”的特征方面,學者們分別從法律規(guī)范的內(nèi)容和調(diào)整對象、效力等角度提出了各自的觀點。
⑴著眼于法律規(guī)范的調(diào)整對象特性的學說認為,上述“有關私人的權利義務”特征所指的是規(guī)范所調(diào)整的對象、內(nèi)容的主觀特性,即意味著法律規(guī)范是“以私人權利義務事項為調(diào)整對象的規(guī)范”,或“在內(nèi)容方面涉及私人權利義務的規(guī)范”。依照這種觀點,調(diào)整行政組織內(nèi)部方面關系的行政規(guī)則因不涉及私人的權利義務,其自然不屬于法律規(guī)范。
⑵如果從效力的主觀性方面理解“有關私人的權利義務”這項特征,那么法律規(guī)范表現(xiàn)為“具有涉及私人權利義務效力的規(guī)范”,或者更為準確地說,法律規(guī)范是“具有單方面設定或變更私人權利義務效力的規(guī)范”[17].因此,根據(jù)效力的判斷標準,如行政所制定的規(guī)范不具有此效力,則該規(guī)范便不屬于法律規(guī)范(法規(guī)命令)而是行政規(guī)則。
這樣的“私人權利義務”判斷標準盡管著眼于效力,實際上是在統(tǒng)一把握內(nèi)容、調(diào)整對象(私人權利義務)和效力等諸因素的基礎上觀察問題。因此,這一判斷標準與上述著眼于法律規(guī)范調(diào)整對象的判斷標準并無實質(zhì)性的區(qū)別,可以說前者是后者更加嚴密化的概念。
2、效力標準
與此同時,一些學者饒開了上述關注“私人權利義務”這個內(nèi)容的判斷標準,從單純分析規(guī)范的效力入手提出判斷標準。這里,因法律規(guī)范的效力所拘束的對象不同而有所不同。
⑴有學者僅僅將法規(guī)命令與行政規(guī)則的定義區(qū)別建立在“是否對人具有約束力”的標準之上[18].“由于從廣義而言,法規(guī)命令和行政規(guī)則可以涉及到同一對象,因此對此難以從內(nèi)容方面進行區(qū)分。在行政組織方面,在很多場合其可能由法律以及法規(guī)命令,也可能由行政規(guī)則產(chǎn)生,這些情況一般均被承認。在國家與國民的關系(外部關系)方面,法律和法規(guī)命令以及為解釋法律、法規(guī)命令所制定的行政規(guī)則(解釋文件)甚至在用語方面都可能是同一的,因此,無論從哪方面而言,差異存在于效力方面而非內(nèi)容之中”[19].
⑵值得注意的是近年來有些年輕學者從新的角度展開的效力說。從行政規(guī)范是否(間接或直接)具有議會立法淵源效力的角度,該學說指出如果行政所制定的規(guī)范是屬于法律規(guī)范(法規(guī)命令),那么其基于授權關系也應該具有議會立法所產(chǎn)生的法律規(guī)范所具有的效力,即法規(guī)命令是“無須合意即拘束全部執(zhí)行機關,成為法院審判糾紛基準的規(guī)范”,或者也可以說是“對行政主體或行政機關具有對外性的拘束力,(可以)直接承擔審判基準功能的規(guī)范”[20].顯而易見,這類著眼于審判基準規(guī)范效力的觀點明顯地注重行政規(guī)范與執(zhí)行、適用機關(主要是法院)之間的關系,有別與上述關注行政規(guī)范與國民之間的關系的觀點。
歸納而言,上述的實質(zhì)標準無論從何種角度對行政所制定的規(guī)范進行判斷,其均不拘泥于該規(guī)范的外在表現(xiàn)形式(淵源)。顯然,這種判斷標準有利于明確行政立法活動如何實質(zhì)性地接受法律的規(guī)范和調(diào)整的目的[21].事實上,許多國家的憲法中對法規(guī)命令形式的規(guī)定也并沒有停留在形式本身,而是建立在其實質(zhì)內(nèi)容基礎之上的,或者說行政規(guī)范的淵源并不是自為的而是受治于該規(guī)范所具有的實質(zhì)內(nèi)容。例如前述日本憲法第73條第1款第6項對政令的規(guī)定是以政令的實質(zhì)內(nèi)容為基礎的:該項規(guī)定:“為實施本憲法及法律的規(guī)定而制定政令。但在此種政令中,除法律特別授權者外,不得制定罰則”。這里所謂的“罰則”是指“規(guī)定義務或限制權利的規(guī)定”[22].依照內(nèi)閣法第11條規(guī)定,“政令如無法律委任不得規(guī)定義務或限制權利的規(guī)定”,同樣,內(nèi)閣府設置法第7條第4項、國家行政組織法第13條第2項也規(guī)定“無法律之委任,不得設置罰則,或制定課以義務或限制國民的權利的規(guī)定”。
三、判斷標準的基礎:行政職權體系的縱向等級或內(nèi)外區(qū)別
在上述討論法律規(guī)范的判斷部分涉及到了判斷的形式標準和實質(zhì)標準的區(qū)別。正因為這些區(qū)別,導致行政規(guī)范體系中法律規(guī)范(法規(guī)命令)與非法律規(guī)范(行政規(guī)則)的不同定位。進一步深究這些判斷標準是如何形成的,則明顯地可以發(fā)現(xiàn)這些標準各自所依賴的對國家(行政)和社會的關系的認識基礎截然不同。
(一)縱向等級型:職權—淵源的關聯(lián)
在形式判斷標準中,行政規(guī)范的淵源是至關重要的。由于行政規(guī)范的淵源又是由規(guī)范制定行為主體在行政組織體系中的地位所決定的,因此,形式性判斷關鍵在于通過認定誰是相應行政規(guī)范的制定主體。確切而言,是由行為主體的地位及其職權確認行政規(guī)范的具體淵源,由此也確立了該淵源在整個行政規(guī)范體系中的地位。例如,《憲法》第89條第1項規(guī)定國務院擁有制定行政法規(guī)的權力,而行政法規(guī)這種行政規(guī)范淵源的性質(zhì)和地位并非是其自為而成的,其性質(zhì)和地位理所當然地是由第85條所規(guī)定的國務院在我國國家行政體制中具有最高國家行政機關的地位所決定的,由此以行政法規(guī)為淵源的行政規(guī)范也相應在整個行政規(guī)范體系中理所當然地居于最高的地位。
相應地,部門規(guī)章和地方政府規(guī)章等其他的行政規(guī)范也由各自對應的制定職權主體行政機關決定其性質(zhì)和地位。由于行政職權體系是由金字塔形等級體系構成的,對應的行政規(guī)范的淵源在性質(zhì)和效力上也同樣相應地表現(xiàn)為金字塔形結(jié)構。在這種結(jié)構內(nèi)部,行政職權和行政職權之間因關系性質(zhì)不同而導致行政規(guī)范淵源關系性質(zhì)的不同。當行政職權之間體現(xiàn)為上下隸屬指揮支配關系時,行政規(guī)范淵源的性質(zhì)和地位也因此產(chǎn)生上下不同的等級。例如《立法法》第79條第2款規(guī)定行政法規(guī)的效力高于規(guī)章。而當行政職權之間體現(xiàn)為不具有上述隸屬指揮支配關系時,則行政規(guī)范淵源體現(xiàn)為同性和同效?!读⒎ǚā返?2條規(guī)定:“部門規(guī)章之間、部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間具有同等效力,在各自的權限范圍內(nèi)施行”。這里可以看到,行政職權的縱向等級性直接決定著行政規(guī)范淵源的性質(zhì)和地位。依同樣的原理可知,制定行政規(guī)定的主體本身所具有的行政職權等級也決定著各類行政規(guī)定相互之間的等級關系[23].
值得關注的問題在于,上述行政法規(guī)、規(guī)章等有名規(guī)范是同對應的行政職權一樣處于縱向等級序列關系之中,那么,作為行政規(guī)定的無名規(guī)范與此有何關聯(lián)。
關于這一問題,如同樣從制定權主體出發(fā)分析,那么行政規(guī)定雖然在淵源方面不具有行政法規(guī)等法定形式,但這僅僅只是形式本身意義上的區(qū)別,形式的自由并不改變行政規(guī)范的淵源依然受制于相對應的行政職權這一規(guī)律。因此,在整個行政規(guī)范體系中,作為無名規(guī)范的行政規(guī)定也與有名規(guī)范一樣,作為其對應的行政職權體系的“鏡像”,自身也構成縱向效力的等級序列體系。當然,此時其外在形式不能被稱為行政法規(guī)或被叫作規(guī)章之類的名稱,只能體現(xiàn)為諸如某某政府或某某機關的某某文件或某某命令等等。而當需判斷這些行政規(guī)定彼此之間的效力等級地位時,也只有將其還原到制定主體,才可能清楚地得到判斷其在整個行政規(guī)范體系中地位和效力的標識。由于行政職權體系是一個統(tǒng)一體,而這個體系又非屬自立封閉體系,其本身也成為包括有名規(guī)范在內(nèi)的行政規(guī)范體系的一部分。
從上面的分析中已經(jīng)可以明顯看到形式性判斷標準背后所依靠的職權—淵源關聯(lián)的認識基礎。但必須注意的是,職權—淵源之間關聯(lián)性的存在并不能由此推演出法律規(guī)范(法規(guī)命令)和非法律規(guī)范(行政規(guī)則)的差異及其在淵源上的不同反映。相反,當行政職權體系構成金字塔型的統(tǒng)一體時,對應的行政規(guī)范體系也應是統(tǒng)一的,且行政規(guī)范彼此之間的區(qū)別只會是在形式上被叫作不同名稱而沒有理由當然地推導出在本質(zhì)上有法律規(guī)范和非法律規(guī)范之別。這也正是形式性判斷標準在目前所面臨的最致命的缺陷。
從制度形成史的角度看,行政規(guī)范體系內(nèi)部分化為法律規(guī)范和非法律規(guī)范兩個部分,最早起因于1989年4月最高權力機關所通過制定的《行政訴訟法》。該法確認行政法規(guī)、地方性法規(guī)和規(guī)章為法律規(guī)范[24].當然,在《行政訴訟法》中立法者并不是以明文的方式宣布何為法,而是以確定法院在實施對行政的司法審查時應持有的依據(jù)的方式,即確認合法性依據(jù)只能由法提供的方式間接地宣布了何種行政規(guī)范為法律規(guī)范。此后在《立法法》中,行政機關制定的以行政法規(guī)、規(guī)章為淵源的行政規(guī)范已經(jīng)明文被規(guī)定屬于法律規(guī)范。但在此之前,包括憲法在內(nèi)的法律體系自身雖然規(guī)定了如行政法規(guī)、行政決定等各種行政規(guī)范的淵源,但并沒有規(guī)定何種行政規(guī)范屬于法律規(guī)范,或者何種不是[25].同樣,相同時期的行政法學界也并沒有持上述在目前已經(jīng)屬于學術主流的觀點,即僅僅將行政法規(guī)和規(guī)章定位為法,而是廣泛全面地以作為整體的行政體系內(nèi)在的職權—淵源關聯(lián)對應關系為思考基礎構筑行政法的規(guī)范體系[26].
以整個行政職權—行政規(guī)范淵源的體系為前提,《行政訴訟法》和其后的《立法法》乃至行政法學界的主流觀點基本上是以以下兩種方式解決統(tǒng)一的行政規(guī)范體系中什么規(guī)范屬法律規(guī)范(法規(guī)命令)和什么規(guī)范不屬法律規(guī)范(行政規(guī)則)的問題。
其一,在整體上以“攔腰截斷”的方式處理行政職權與法律規(guī)范的關系。從《行政訴訟法》和《立法法》所建立的立法體系來看,行政法規(guī)、部門規(guī)章和地方政府規(guī)章所分別對應的行政職權主體是國務院、國務院各部門(包括各部、委員會、中國人民銀行、審計署和具有行政管理職能的直屬機構)以及省、自治區(qū)、直轄市和較大的市的人民政府。在行政職權體系中,這些主體無疑是居上者或是靠上者。也就是說,以行政職權等級為界限將與行政職權體系相對應的行政規(guī)范體系縱向地劃為兩個部分,上為法律規(guī)范,下則屬非法律規(guī)范(行政規(guī)定)。其中,當行政法規(guī)和規(guī)章被認定為法律規(guī)范時,那么,法律規(guī)范和非法律規(guī)范的區(qū)別,或者說立法的權力性資源在行政層面的分配顯而易見是由行政職權的等級高低所決定的。
至今,在相當大程度上這種制度設計已為行政法學理論界所接受,并且也以這種設計思路作為解說相關問題的基礎。許多行政法學著作和論文中將行政規(guī)定稱為“規(guī)章以下的規(guī)范性文件”便是一個佐證[27].同時這一觀點也被司法機關所接受并以此解說行政訴訟實踐中的問題[28].
其二,以上述“攔腰截斷”的方式將行政規(guī)范體系的上部定性為法律規(guī)范下部則為非法律規(guī)范,即在表面上是直接以不同的規(guī)范淵源體現(xiàn)不同的規(guī)范性質(zhì),并以此確定行政規(guī)范之間的效力等級。但是,在這兩部分的交接處,即“攔腰截斷”的“截面”處,兩者的法定關系則并非如此,法律規(guī)范的效力并不理所當然地高于非法律規(guī)范?!读⒎ǚā返?1條規(guī)定:“國務院各部、委員會、中國人民銀行、審計署和具有行政管理職能的直屬機構,可以根據(jù)法律和國務院的行政法規(guī)、決定、命令,在本部門的權限范圍內(nèi),制定規(guī)章。/部門規(guī)章規(guī)定的事項應當屬于執(zhí)行法律或者國務院的行政法規(guī)、決定、命令的事項”。這里,規(guī)范效力等級的體現(xiàn)顯然不是或者不完全是依照行政規(guī)范的淵源進行確定的。行政法規(guī)的效力自然高于規(guī)章,但依該條的規(guī)定,國務院的決定或命令,其效力也高于部門規(guī)章,即效力高于部門規(guī)章這種屬于法律規(guī)范淵源的行政規(guī)范的,可以是不屬于法律規(guī)范淵源的行政規(guī)范。顯然,在這里,決定行政規(guī)范效力等級的不是該規(guī)范是否具有法律規(guī)范淵源這種外在形式,而是制定該行政規(guī)范的職權,由職權等級最終決定具體的行政規(guī)范在整個行政規(guī)范體系中的等級地位。
從上述兩種處理方式中可以清楚地看到,歸根結(jié)底,在職權—淵源的關聯(lián)中,無論行政規(guī)范的淵源如何,最終起決定作用的依然是其背后的職權。一切都是在職權等級優(yōu)先的前提之下分配行政規(guī)范淵源,完成行政職權體系在規(guī)范制定方面的外在形式。
(二)內(nèi)外區(qū)別型:自治—他治的關聯(lián)
在上述職權—淵源關聯(lián)中,行政規(guī)范的淵源體系與行政職權體系始終是同構的,當行政職權自身構成金字塔型的縱向等級體系時,相應的行政規(guī)范體系體現(xiàn)同樣的形式和性質(zhì)。然而,行政職權在組織法意義上的體系建構固然可以以行政職權自身為規(guī)范對象,但是行政職權的存在價值并不是以自身為目的的,行政職權必然要有作用的對象以及作用的內(nèi)容。但在以職權—淵源關聯(lián)為基礎的形式性判斷標準中,卻只能見到行政規(guī)范的淵源本身而沒有這些行政規(guī)范所要規(guī)范的對象以及規(guī)范作用的內(nèi)容,即形式性判斷標準中存在規(guī)范對象缺位的問題。
實質(zhì)性判斷標準與形式性判斷標準明顯的外在區(qū)別則是其將行政規(guī)范的作用部分也置于考察視野之中,彌補了形式性判斷標準的不足。但兩者的根本區(qū)別點卻并非在于此處。當以行政規(guī)范的規(guī)范對象(及其相關內(nèi)容)如利害關系人的權利義務、審判機關的審查基準等為標準判斷該規(guī)范是否屬于法律規(guī)范的標準時,此種劃分方法實際上是將行政規(guī)范體系中的法律規(guī)范(法規(guī)命令)和非法律規(guī)范(行政規(guī)則)的關系與以規(guī)范行政職權之外對象的行政規(guī)范和以規(guī)范行政職權自身的行政規(guī)范的關系作了對應處理。依照這種標準,規(guī)范行政職權之外對象的行政規(guī)范屬于法律規(guī)范(法規(guī)命令),反之,僅僅規(guī)范行政職權自身的行政規(guī)范則屬于非法律規(guī)范(行政規(guī)則)。進一步而言,這種標準嚴格地將行政職權體系與該體系的作用對象區(qū)分為兩個相互獨立的體系,只有行政職權體系使用行政規(guī)范對對象進行規(guī)范作用時,該行政規(guī)范才能成為法律規(guī)范(法規(guī)命令),反之,當行政職權僅僅是以本身為規(guī)范對象,即不以外在的對象為規(guī)范對象時,該行政規(guī)范則不屬于法律規(guī)范(法規(guī)命令)。簡而言之,實質(zhì)性判斷標準的根基在于行政活動的對外的他治與對內(nèi)的自治之間的關聯(lián)。
在此值得著重關注的是,形式性判斷標準和實質(zhì)性判斷標準在認識基礎上所存在的上述區(qū)別,不應僅僅被理解為只是表述概念時在方式方法方面存在觀察角度或者邏輯基點的不同。事實上,其各自對應的社會基礎則不盡相同,或者說是不同的社會基礎對法律規(guī)范提出的不同要求。內(nèi)外區(qū)別的自治—他治關聯(lián),則是對應于近代市民社會的法律需要,將法律規(guī)范限定在規(guī)范人與人之間意思界限的范圍之內(nèi)[29],是近代法基本結(jié)構的體現(xiàn)[30].
與此相對,當上述外在的規(guī)范對象客觀上不存在時,即全部的他治對象被納入行政自治的職權體系,成為自治事項時,那么對行政規(guī)范體系的認識自然只有著眼于職權體系內(nèi)部,只能依據(jù)該職權體系內(nèi)部的行政職權等級體系為標準了。由此可見,在我國,當對行政規(guī)范進行分析是以計劃經(jīng)濟,即非市場經(jīng)濟、市民社會為對應基礎時,可以看到我國行政法學中出現(xiàn)體現(xiàn)行政職權等級的職權—淵源關聯(lián)的法學觀念和制度定義見解則自有其必然之處。同時,在開始建立社會主義市場經(jīng)濟秩序的今天,面對業(yè)已發(fā)生轉(zhuǎn)型的社會結(jié)構,即就行政職權體系而言已經(jīng)出現(xiàn)外在于該體系的規(guī)范對象之時,依然以職權—淵源為基點的行政法學理論也因此自然不能對制度作出圓滿的說明[31],盡管事實上理論的構筑者可能在無意識之間已經(jīng)或多或少觸及到了行政規(guī)范體系與行政職權體系的內(nèi)部和外部之間不協(xié)調(diào)現(xiàn)象[32].
(三)內(nèi)外區(qū)別型的現(xiàn)代修正:行政規(guī)則的外部效果
上述部分已經(jīng)提到,從實質(zhì)性判斷標準的角度看,只有行政職權體系使用行政規(guī)范對外在于該體系的對象進行規(guī)范作用時,該行政規(guī)范才能成為法律規(guī)范(法規(guī)命令),反之,當行政職權僅僅是規(guī)范自身,即不以外在的對象為規(guī)范對象時,該行政規(guī)范則不屬于法律規(guī)范(法規(guī)命令)而只是行政規(guī)則。作為非法律規(guī)范的行政規(guī)則只能在行政職權體系內(nèi)部發(fā)生作用,在該體系之外則不具有法律效力,不產(chǎn)生法律效果,簡而言之行政規(guī)則不具有外部效果。然而,這種植根于近代社會基礎之上的嚴格二元論正受到現(xiàn)代社會中來自以下方面的挑戰(zhàn)。
從行政規(guī)則的內(nèi)容而言,在法律的執(zhí)行層面上,由于現(xiàn)代行政的需要,許多以解釋基準、裁量基準等形式出現(xiàn)的“行政規(guī)則”作為法律規(guī)范與具體行政行為的中介,從要件設定、內(nèi)容選擇和程序適用等方面直接調(diào)整著該具體行政行為,并且在事實上成為具體行政行為的直接行為根據(jù)。因此,在這種情況之下,很難說這種“行政規(guī)則”不是屬于“以私人權利義務事項為調(diào)整對象的規(guī)范”。對此,已經(jīng)有學者意識到了行政規(guī)則在現(xiàn)實的行政活動過程中并非如理論邏輯上那樣“單純”,在許多情況下,行政規(guī)則-這種效力只是存在于行政系統(tǒng)內(nèi)部的行政規(guī)范-事實上存在著外部效果[33].
在制度上行政規(guī)則的外部效果是由司法程序確立的。原本只作用于行政職權體系內(nèi)部,不具有法律規(guī)范效力的行政規(guī)則在一定場合開始作為司法審查的基準被適用,即被賦予了審判基準規(guī)范效力。這種對嚴格二元論的修正則是回應日益變化的現(xiàn)代社會需要。這些社會需要(根據(jù))中最為主要的則是平等待遇要求[34].有學者指出:“在某種行政處分是依行政內(nèi)部文件規(guī)定大量均一地被實施的情況下,當其中一項行政處分違反該行政內(nèi)部文件規(guī)定時,應將該項行政處分認定為違反平等原則而成為違法處分,即使該行政處分符合法律……。如果該行政內(nèi)部文件規(guī)定是作為平等處理的基準的,那么可以認為事實上在該范圍之內(nèi)行政內(nèi)部文件規(guī)定有著與法律規(guī)范相當接近的功能”[35].因此這類行政規(guī)則也可以被認為是一種準法律規(guī)范[36].
毫無疑義,在以私人為對象進行行政活動中行政機關必須遵守平等原則,這本身就是一項理所當然應成立的法命題[37].平等原則要求行政機關對同類事項應同樣處理對待[38],反之,禁止缺乏充分理由的不同等待遇[39].行政活動即使不違反有關法律法規(guī)等規(guī)范,但如果不具備上述平等原則的要求時,也同樣構成違法。這里,行政機關自身制定的各類原本屬于內(nèi)部適用的行政規(guī)則最終成為法院司法審查活動的依據(jù),從而成為來自外部的約束行政活動的一種法律規(guī)范,一種由法院實施的外在于行政職權體系的平等待遇(平等適用)基準。顯然,司法權對行政規(guī)則的適用導致了行政規(guī)則自身產(chǎn)生了自我拘束性質(zhì)[40].
此外,同樣建立在行政規(guī)則具有自我約束性質(zhì)理論基礎上的還有信賴保護規(guī)范。當行政規(guī)則被公開之后,由于國民對該行政規(guī)則持有信賴之心,因此不允許行政機關變更這些行政規(guī)則中設定的各種基準作出諸如駁回許可申請等對相對人不利益的行為[41].
四、行政規(guī)范體系中的行政規(guī)定
下面將運用上述的各種判斷標準對我國行政規(guī)范中的行政規(guī)定進行分析。
(一)行政規(guī)定的范圍
前述部分已經(jīng)提到,在我國行政法律制度中,行政規(guī)定作為一個法律概念是由《行政復議法》首先提出的。但《行政復議法》只是提出了行政規(guī)定的范圍而未對概念進行定義。其范圍是①國務院部門的規(guī)定;②縣級以上人民政府及其工作部門的規(guī)定;③鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的規(guī)定。同時,第二款還特意指出這些規(guī)定“不含國務院部、委員會規(guī)章和地方人民政府規(guī)章”。
從《憲法》和相關法律法規(guī)的規(guī)定來看,《行政復議法》規(guī)定的上述范圍中所涉及到的行政規(guī)定有以下兩大類:
一是行政機關有明確根據(jù)可以制定的行政規(guī)定。具體有①國務院各部、各委員會根據(jù)法律和國務院的行政法規(guī)、決定、命令,在本部門的權限內(nèi),具有普遍拘束力的命令和指示(《憲法》第90條第2款);②縣級以上地方各級人民政府依照法律規(guī)定權限可以規(guī)定行政措施,具有普遍約束力的決議和命令(《憲法》第107條、《地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》第59第1項);③鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府可以具有普遍約束力的決定和命令(《地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》第61條第3項)。
二是事實上存在的行政規(guī)定:具體為縣級以上地方各級人民政府工作部門所的具有普遍約束力的決定和命令[42].
(二)行政規(guī)定的性質(zhì)
1、實質(zhì)性判斷標準的必要性
從形式性判斷標準的角度看,由于行政規(guī)定是與行政法規(guī)和規(guī)章相排斥的,在外在形式(淵源)上屬于行政規(guī)范體系之中的無名規(guī)范[43],因此,行政規(guī)定必然是不具有法律規(guī)定性質(zhì)的行政規(guī)則,制定行政規(guī)定的活動也自然不能歸入行政立法的范圍。
然而,在當前業(yè)已出現(xiàn)社會結(jié)構變化的環(huán)境中,行政職權需要對外在的對象進行規(guī)范時,或者說已經(jīng)出現(xiàn)了需要行政職權進行規(guī)范的并且外在于行政職權體系的社會主體時,以內(nèi)外區(qū)別型的自治—他治關聯(lián)為基礎的實質(zhì)性判斷標準則開始有了發(fā)生作用的空間。
首先,從制度建設的過程背景來看,行政機關制定的規(guī)范中那些屬于法律規(guī)范的活動,即行政立法作為一項制度性問題開始被提出并展開討論是在《行政訴訟法》的立法時期,并且因該法的頒布和實施而制度化。前面部分已經(jīng)提到,在《行政訴訟法》的立法活動展開之前,就整體而言,無論是包括憲法在內(nèi)的法律制度還是對這些制度所作的學術注釋,都沒有對行政規(guī)范中的法律規(guī)范和非法律規(guī)范進行過區(qū)分。在《行政訴訟法》的立法過程中,當立法者和學者們在討論什么是行政審判的依據(jù)以及規(guī)章是否可以成為行政審判的依據(jù)[44]時,他們實際上是在探討什么是(在行政審判中)對法院具有約束力的審判基準,即法院可以以此基準認定具體行政行為是否違法。顯然,他們所希望解決的并不純?nèi)皇腔蛘呖梢哉f基本上不是組織法上的行政立法權限的配置問題。因此可以說無論是理論界還是實務界,由《行政訴訟法》的頒布所觸發(fā)的對行政立法以及行政規(guī)范中的法律規(guī)范問題的的討論和認識是在“法律規(guī)范應該具有審判基準效力”的前提之下展開的。這種凸現(xiàn)問題的歷史過程,正呼應了效力說學者的觀點,也由此可能為從效力說的角度分析我國行政規(guī)范的結(jié)構提供了一個切入點。
其次,從行政制定法律規(guī)范,即行政立法的范圍來看,在組織法的層面上,行政法規(guī)、國務院部門規(guī)章和地方人民政府規(guī)章被法律正式明文地確定為法的淵源,則是由2000年3月15日公布的《立法法》完成的。該法第2條規(guī)定該法的適用和依照執(zhí)行的對象為法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例以及國務院部門規(guī)章和地方政府規(guī)章。這是在法律中第一次明文將行政規(guī)范中的行政法規(guī)、國務院部門規(guī)章和地方政府規(guī)章確定為法的淵源。第三章和第四章第二節(jié)又進一步對行政法規(guī)和規(guī)章作了具體規(guī)定。上述這些事實意味著到2000年3月15日《立法法》公布為止,憲法和法律并沒有對何為行政立法這一概念本身作出明確的界定。事實上至此為止行政立法的概念是在兩種意義中存在的:一是作為描述一種事實上存在的行政活動結(jié)果的概念,即行政機關在事實上制定的規(guī)范具有法律規(guī)范(法規(guī)命令)的性質(zhì)或功能[45];一是作為一種法學概念(而非法律概念),作為一種學理上的分析工具存在于憲法學和行政法學之中。學術界在探討行政制定規(guī)范活動時常常使用這一概念[46].前者由于是行政機關在事實上制定著法律規(guī)范,是一種實質(zhì)性的立法活動,因此無法僅僅從形式上將這種規(guī)范的性質(zhì)限定在行政法規(guī)和規(guī)章的范圍之內(nèi),即無法排除在行政法規(guī)和規(guī)章之外存在法律規(guī)范的可能性。后者更多的是從應然的角度提出控權要求,認為在行政規(guī)范體系之中只有行政法規(guī)和規(guī)章才能夠具有法律規(guī)范性。
上述對行政立法的探討說明,我國無論是法學理論界還是法律實務界,對法規(guī)命令的認識盡管重點在于劃定形式方面的范圍,但同時也已經(jīng)有意識或無意識地觸及或進入了實質(zhì)性判斷的范圍。因此,在以下部分將用實質(zhì)性判斷標準對上述范圍中的行政規(guī)定進行分析。
2.行政規(guī)定中的法律規(guī)范
歸納上述有關實質(zhì)性判斷標準,簡而言之,對行政規(guī)定中是否存在法律規(guī)范的問題,無非可以從兩個方面著手分析,即是否具有影響權利義務的內(nèi)容;或者,是否具有審判基準效力。
以此標準考察行政規(guī)定,當問題的著眼點已經(jīng)不拘泥于行政規(guī)范是否具有行政法規(guī)或者行政規(guī)章等外形,即在行政規(guī)定的外在形式與其事實上是否具有對外規(guī)范性并無必然聯(lián)系的前提之下進行問題分析時,行政規(guī)定中所存在的具有法律規(guī)范性質(zhì)的行政規(guī)范,即行政規(guī)定中存在著的法規(guī)命令便顯而易見地凸現(xiàn)出來。
(1)涉及相關利害關系人權利義務的行政規(guī)定
現(xiàn)實中因發(fā)生原因不同,以不同方式客觀存在的涉及權利義務的行政規(guī)定有以下幾類:
首先,以混合方式存在的法規(guī)命令。從實質(zhì)性標準出發(fā),行政規(guī)定如果不具有法律規(guī)范的性質(zhì),即不屬于法規(guī)命令,那么從理論上而言,當行政規(guī)定對行政職權體系之外的私人發(fā)生作用時(如為具體行政行為提供依據(jù)),該行政規(guī)定起著執(zhí)行或解釋法律、法規(guī)或規(guī)章等法律規(guī)范的作用。因此,當其內(nèi)容涉及到相關利害關系人的權利義務時,這些行政規(guī)定的內(nèi)容的規(guī)范性應該歸結(jié)于其上位的法律規(guī)范,即行政規(guī)定自身不應具有外部效果。如關于國務院的決定或命令,其應以憲法和法律的根據(jù)為前提(憲法第89條第1項)。但是在現(xiàn)實的行政活動中,作為根據(jù)的授權條款常常只是停留在確定“行政主管機關”的層面,由此使得在“主管”這一職權之下的活動事實上難有明確的界限。同時,在具體的行政活動場合,這種執(zhí)行和解釋行為是基于行政活動的具體責任機關依據(jù)相應行政職權對該行政活動和行政需要的認識進行的,因此,在個案中由行政活動的具體責任機關的職權及其認識作為媒介時,很難說從行政規(guī)定中導出的具有法律規(guī)范性質(zhì)的內(nèi)容可以必然地由上位的法律規(guī)范全部包容。在此基礎上形成的行政規(guī)定中,法規(guī)命令和行政規(guī)范往往以混合的方式存在于其中。例如民航總局所發(fā)禁止飛機票打折的文件中所具有的法律規(guī)范性是無庸置疑的[47].再如行政審批制度改革中許多無上位法規(guī)根據(jù)的許可被清理也證明這種混合狀態(tài)的存在[48].
其次,以單獨方式存在的法規(guī)命令。如前文所述,法規(guī)命令在形式上的地位和性質(zhì)被法定地“攔腰截斷”于一定的行政職權序列等級之上,但在實質(zhì)內(nèi)容方面卻并不受制于行政如此的形式性規(guī)范要求,由此也導致整個行政規(guī)定雖然可以形式上單獨地屬于非法律規(guī)范,但在行政規(guī)范體系中可能具有與法律規(guī)范同樣性質(zhì)的內(nèi)容或發(fā)揮著同樣的功能。對此,有兩個例子可以說明問題。其一,關于中國人民銀行、審計署和國務院直屬機構所的規(guī)范性文件的性質(zhì)。由于《憲法》第90條第2款和《國務院組織法》第10條規(guī)定,“部、委員會”可以根據(jù)法律和行政法規(guī)制定規(guī)章,因此,到《立法法》公布,確認中國人民銀行、審計署和國務院直屬機構有權制定規(guī)章為止[49],從形式意義上而言,這些行政組織所的行政規(guī)范盡管依照形式判斷標準不屬于法律規(guī)范(法規(guī)命令),但事實上無論理論上還是行政實務中,時常被視為同國務院部委規(guī)章具有同樣的效力[50].自《立法法》施行,該法第71條在形式方面追認了事實上存在的法律規(guī)范,由此這些行政規(guī)范才被正式明文定位為國務院的部門規(guī)章,即被劃入了形式上的法律規(guī)范范圍之內(nèi)。顯然,在《立法法》施行前后,這些行政規(guī)范只是在形式方面有所改變,而在實質(zhì)內(nèi)容方面則并無根本性變化。其二,由于只有行政法規(guī)和規(guī)章等有名規(guī)范可以作為法律規(guī)范使用,而有名規(guī)范是受行政職權等級所制約,局限于相應的等級管轄范圍之內(nèi),在此之外則屬于法律規(guī)范(法規(guī)命令)的空白區(qū)域,因此僅依靠有名規(guī)范難以為許多行政活動提供有效、足夠和必需的法律規(guī)范作為行為依據(jù)。由此也造成在有名規(guī)范之外的廣大行政領域,作為無名規(guī)范的行政規(guī)定事實上在相當大的程度上替代了法律規(guī)范(法規(guī)命令)應有的功能。例如,無權制定地方政府規(guī)章的地區(qū)(如較大的市以外的地方政府)只能以行政規(guī)定的形式制定行政規(guī)范,而事實上這些行政規(guī)定的功能與地方政府規(guī)章的法律規(guī)范性方面基本無差別[51].
在行政的實踐活動中行政機關常常自創(chuàng)涉及利害關系人權利義務的規(guī)范,如行政規(guī)定以行政規(guī)定的形式自設定罰款、收費、許可制度等規(guī)范。《行政復議法》第7條和第26條的立法動機就是在于對這類行政規(guī)定的控制以保護相關利害關系人的權益[52].因此,由此可以反推出現(xiàn)實的行政規(guī)定中客觀地存在著以上述各種方式表現(xiàn)出來的法律規(guī)范-法規(guī)命令。
(2)具有審判基準功能的行政規(guī)定
從《行政訴訟法》第52、53條的規(guī)定內(nèi)容來看,無庸置疑,我國行政訴訟中排除行政規(guī)定成為審判基準。然而在一定的領域,尤其是在專業(yè)技術領域中,在相當程度上很難回避行政規(guī)定在事實上成為審判基準的可能性和必要性。在行政訴訟中這種具有審判基準功能的行政規(guī)定正在體現(xiàn)出,除前文中所涉及到的判例之外[53],已經(jīng)公布或能夠查閱到的還有在有關期限[54]和產(chǎn)品分類[55]等方面存在著將行政規(guī)定作為審判基準的判例。
五、結(jié)語
通過上述的分析可知,在實質(zhì)標準之下對行政規(guī)范進行分析判斷,行政規(guī)定中也不乏存在法律規(guī)范。由此能夠得出結(jié)論:《行政復議法》第7、26條中的行政“規(guī)定”所指的不是一種具有共同性質(zhì)的行政規(guī)范,即不具有法律規(guī)范性的行政規(guī)范,而是一類行政規(guī)范,即不具有行政法規(guī)或行政規(guī)章外在形式的所有行政規(guī)范。換而言之,行政規(guī)定作為無名規(guī)范雖然不具有行政法規(guī)或規(guī)章(有名規(guī)范)的外形,但決不能夠斷言行政規(guī)定之中不存在法律規(guī)范。
具體而言,行政規(guī)定因規(guī)范調(diào)整的對象屬于行政職權體系之外或之內(nèi),由此導致行政規(guī)定是否涉及私人的權利義務,是否可能成為司法審判基準,從而在總體上可以被劃分為屬于法規(guī)命令的行政規(guī)定(其在功能上等同于法律規(guī)范)以及屬于行政規(guī)則的行政規(guī)定(其不具有法律規(guī)范的功能)。進而,即使在屬于行政規(guī)則(非法律規(guī)范)的范圍之內(nèi),從規(guī)范適用的角度而言,當需要適用平等待遇等原則時,這些屬于非法律規(guī)范的行政規(guī)定也可能發(fā)生外部效果,產(chǎn)生法律規(guī)范的功能。
總之,行政規(guī)定是個不可回避的法律和法學問題。其實,上述行政規(guī)范體系中法律規(guī)范在形式與實質(zhì)兩方面的不一致現(xiàn)象其實不僅僅限于我國,即使在發(fā)達國家,由于現(xiàn)代國家發(fā)展對行政的需要[56],(未經(jīng)法律委任的)不具有法律規(guī)范外形的行政規(guī)則事實上已經(jīng)突破了傳統(tǒng)的范圍[57]而深入到行政的全部領域[58].因此,在我國現(xiàn)代化建設過程中,行政職權的規(guī)范對象日益從行政職權體系中分化已成為不爭事實的時候,可以說在研究行政規(guī)定的性質(zhì)及其相關問題的同時,我們已經(jīng)開始面對一個在理論上須進一步深入研究,并且在制度建設上已是十分緊迫的課題[59]:在制度建設方面,法律應如何規(guī)范和調(diào)整行政機關制定實質(zhì)性法律規(guī)范的活動。
(作者單位:華東政法學院)
[1]有關《行政復議法》在行政法制建設方面的意義,可參見于安:《制定我國〈行政復議法〉的幾個重要問題》,《法學》1999年第8期第4—7頁;馬懷德:《行政監(jiān)督與救濟制度的新突破》,《政法論壇》1999年第4期第66—72頁;朱芒:《對“規(guī)定”審查制度試析》,《華東政法學院學報》2000年第1期,第12—16頁。
[2]嚴格而言,《行政復議法》所建立的對“規(guī)定”的行政審查制度還僅僅只是一個基本雛形,在運作層面上,還存在大量的制度創(chuàng)設課題須進一步研究。參見朱芒:《對“規(guī)定”審查制度試析》,《華東政法學院學報》2000年第1期,第12—16頁。
[3]《法制日報》2000年2月20日報道了《行政復議法》實施后首例對規(guī)定的審查案。該案是由浙江省杭州市旺實計算機有限公司向杭州市人民政府申請行政復議的同時對公安部、信息產(chǎn)業(yè)部、文化部和國家工商管理局聯(lián)合的《關于規(guī)范“網(wǎng)吧”經(jīng)營行為加強安全管理的通知》提出審查請求。國務院為審查權主體。
[4]參見喬曉陽主編、全國人大常委會法制工作委員會研究室編著:《中華人民共和國行政復議法條文釋義及實用指南》,中國民主法制出版社1999年第60頁。由于全國人大常委會法制工作委員會直接承擔了該部法律的起草工作,因此,可以將此解釋看作為立法者或立法參與者的基本認識。
[5]喬曉陽主編、全國人大常委會法制工作委員會研究室編著:《中華人民共和國行政復議法條文釋義及實用指南》,中國民主法制出版社1999年第59頁。
[6]例如,經(jīng)濟學家張維迎教授指出:“中國每個部門都有幾乎不受限制的立法權,不叫法律,但實際上和法律所起的作用一樣”。參見《中國留美經(jīng)濟學會上海圓桌會議紀要(下)》,經(jīng)濟學消息報2000年9月1日。
[7]關于行政間接審查制,參見朱芒:前揭注1,第12—15頁。
[8]例如作為高等教育法學教材的《行政法學》將制定行政規(guī)范的行政活動(抽象行政行為)分為兩大類:行政機關的行政立法行為和行政機關除行政立法行為以外的其他抽象行政行為。可以說這種觀點代表了我國行政法學界目前對行政規(guī)范分類的基本認識。羅豪才主編:《行政法學》,北京大學出版社1996年版,第138—139、142—169頁。
[9]如日本的主流學說根據(jù)行政所制定的規(guī)范有無法律規(guī)范性將這類規(guī)范分為“法規(guī)命令”和“行政規(guī)則”。參見塩野宏?行政法Ⅰ第二版,有斐閣1994年,第79頁;中譯本參見鹽野宏:《行政法》,楊建順譯,法律出版社1999年,第67頁。另參見平岡久「行政立法」,行政立法と行政基準,有斐閣1995年,第5頁。我國臺灣地區(qū)的行政法學家也基本持這種分類觀點,近期的教科書參見吳庚:《行政法之理論與實用(增訂四版)》,三民書局1998年,第252-253頁。另見葉俊榮:《行政命令》,翁岳生編《行政法(上冊)》,翰蘆圖書出版有限公司2000年,第463頁。此外,高家偉博士在翻譯德國行政法的著作時也將相關概念譯為法規(guī)命令和行政規(guī)則。參見哈特穆特。毛蕾爾:《行政法學總論》,高家偉譯,法律出版社2000年,第313、591頁。
[10]嚴格而言,憲法和相關的組織法中并沒有明文規(guī)定,因此,這里所講的“法律制度”實際上是以行政訴訟制度為基礎所作的推導。詳見本文后述。
[11]90年代初的綜述性著作中概括的觀點與近期出版的行政法學教科書和研究著作中的觀點基本是一致的。綜述性著作參見張尚鷟主編:《走出低谷的中國行政法學》,中國政法大學出版社1991年版,第172、174—175頁。教科書如羅豪才:前揭注8,第138—139、142—159頁;王連昌主編:《行政法學(修訂本)》,中國政法大學出版社1999年版,第139頁。研究著作如應松年主編:《行政行為法》,人民出版社1992年版,第228頁。
[12]《日本國憲法》第73條第6項規(guī)定:“內(nèi)閣除其他一般行政事務外,執(zhí)行下列各項事務:……六、為實施本憲法及法律的規(guī)定而制定政令。但在此種政令中,除法律特別授權者外,不得制定罰則”。譯文參見宮澤俊義著、蘆部信喜補訂:《日本國憲法精解》,董王番輿譯,中國民主法制出版社1990年版,第486頁。
[13]日本國《國家行政組織法》第12條第1規(guī)定:“為了施行法律或政令,或基于法律或政令的特別委任,各大臣就其主管的行政事務可以各自的機關命令(總理府令或者省令)”;第13條第1款規(guī)定:“各委員會及各廳長官,根據(jù)其他法律的規(guī)定,有權前條第1款規(guī)定的命令之外的規(guī)則以及其他的特別命令”。
[14]參考自JeanRIVERO,Droitadministratif,Coll.PrécisDalloz,9émeédition.1980第一部和結(jié)語部分的日譯本,J.ヴェロ著,兼子仁、礒部力、小早川光郎編訳?フランス行政法,東京大學出版會,1982年,第64、68―69、70―71、74―75頁。
[15]例如,在日本行政法學界的主流學說便是如此。相關文獻可參見田中二郎「法律と命令」,行政法講座第1巻,有斐閣1956年,第253頁、行政法総論,有斐閣1957年,第363頁、新版行政法上巻(全訂二版),弘文堂1974年版、第158頁;今村成和?行政法入門(第五版),有斐閣1992年,第61頁。
[16]參見平岡?前揭注9,第5頁;葉俊榮:前揭注8,第462-463頁。
[17]如藤田宙靖教授認為:法律規(guī)范在日本“一般意義上一直被認為是涉及變動國民權利義務的一般性規(guī)范”。藤田宙靖「行政と法」,現(xiàn)代行政法大系第一巻,有斐閣1983年,第31-32頁。
[18]參見磯崎辰五郎?行政法総論,世界思想社,1953年,第274頁。
[19]IngovonMünch(hrsg.),Grundgesetz-KommentarBd.3,1978,S.223.轉(zhuǎn)引自平岡久「「法規(guī)」に関する若干の考察」,平岡?前揭注9,第115-116頁。
[20]參見平岡?前揭注19,129-130頁。
[21]嚴格而言,法規(guī)命令的性質(zhì)是與立法機關的授權緊密關聯(lián)的,其性質(zhì)最重要的方面在于受“法律保留”或“法律的法律規(guī)范創(chuàng)造力”的拘束性。但本文的這一部分所探討的是行政規(guī)范體系的內(nèi)在結(jié)構,因此關于這方面的問題,筆者將在另文中加以討論,本文暫且不進入該問題領域討論。
[22]宮澤俊義:前揭注12,第506頁。
[23]如董白皋指出:行政規(guī)定具有“效力的多層級性與從屬性”,其“文件數(shù)量眾多,各自的效力與制定主體相對應,從上到下呈多層級特點,下級規(guī)范性文件不能與上級規(guī)范性文件內(nèi)容相抵觸,并且分別從屬于相應行政機關制定的行政法規(guī)、規(guī)章”。應松年主編:《行政法學新論》,中國方正出版社1998年,第229頁(董白皋撰寫)。
[24]盡管《行政訴訟法》第53條第1款對法院是否適用規(guī)章時使用“參照”一詞,由此引起“規(guī)章是否是法”的爭論。筆者在此并不介入此爭論,但筆者認為,從字面上理解,“參照”屬于賦予法院司法審查規(guī)則適用選擇判斷權,當選擇判斷階段完成之后,法院實際地為規(guī)章為依據(jù)進行司法審查時,至少在這一前提之下的規(guī)章屬于法。同時,如果將規(guī)則選擇判斷定位為對相應規(guī)章進行的隱性司法審查,那么這本身也不排斥甚至肯定了規(guī)章屬于法的觀點,因此該條涉及到的只是設定了法院對規(guī)章具有隱性審查權而已。
[25]1982年頒布的我國現(xiàn)行憲法盡管規(guī)定了國務院有權“根據(jù)憲法和法律,規(guī)定行政措施,制定行政法規(guī),行政決定和命令”(第89條第1項),國務院“各部、各委員會根據(jù)法律和國務院的行政法規(guī)、決定、命令,在本部門的權限內(nèi),命令、指示和規(guī)章”(第90條第2項),但是對行政法規(guī)、行政決定、命令、規(guī)章、指示等究竟應該具有什么內(nèi)容,彼此之間有什么區(qū)別等等問題未作任何進一步的規(guī)定。在《行政訴訟法》起草、頒布之前,法學界對這些憲法制度概念的解釋也莫衷一是。絕大多數(shù)的憲法學教科書在對這一部分僅僅只是重復憲法上述條款的表述而沒有作進一步的解釋,或者只是簡單地提及“國務院根據(jù)憲法和法律規(guī)定的行政措施、制定的行政法規(guī)、的決定和命令,各級國家機關必須貫徹執(zhí)行”,即僅就效力等級問題添加簡單的說明。例如張光博:《憲法論》,吉林人民出版社1984年,第390頁;陳寶音:《中國憲法概論》,北京大學出版社1987年,第197頁。法理學界有人認為行政機關的具有規(guī)范性的決定和命令是法律形式的一種。例如北京大學法律系法學理論教研室編:《法學基礎理論(新編本)》,北京大學出版社1984年,第362、363頁。而有的立法學家則認為只有行政法規(guī)才屬于法律規(guī)范。例如周旺生:《立法學》,北京大學出版社1988年,第294頁。
[26]以我國1949以后出版的第一本全國統(tǒng)編行政法教科書為例(王珉燦主編:《行政法概要》(高等學校法學試用教材),法律出版社1983年),對何為行政法律規(guī)范的問題上,當時的學者所擁有的認識與現(xiàn)在行政法學界的主流觀點并不相同,并不拘泥于行政規(guī)范的外在形式。如將行政法定義為“是一切行政管理法規(guī)的總稱”(第1頁),而“行政管理法規(guī)”是屬于法(第58-59頁),其“不僅包括憲法第八十九條和第九十條所講的國務院和國務院各部、委所制定的行政法規(guī)、決定、命令、指示和規(guī)章等,而且包括各級國家權力機關和人民政府關于行政管理所合法的具有行政法規(guī)范性質(zhì)的所有決議和命令在內(nèi)”(第101頁)。
[27]例如曹康泰主編:《中華人民共和國行政復議法釋義》,中國法制出版社1999年版,第44頁;應松年主編:《行政訴訟法學(修訂本)》,中國政法大學出版社1999年,262頁;應松年、劉莘主編:《中華人民共和國行政復議法講話》,中國方正出版社1999年,第73頁(馬懷德撰寫)。
[28]例如,在解釋最高人民法院《關于執(zhí)行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》第62條第2款中“其他規(guī)范性文件”時,最高人民法院行政審判庭以及該審判庭的法官認為“其他規(guī)范性文件”是指“規(guī)章以下的規(guī)范性文件”。參見最高人民法院行政審判庭編:《〈關于執(zhí)行《中華人民共和國行政訴訟法》若干問題的解釋〉釋義》,中國城市出版社2000年,第131頁;甘文:《行政訴訟法司法解釋之評論-理由、觀點與問題》,中國法制出版社2000年,第176頁。
[29]森田寬二教授認為,僅以其他行政機關為規(guī)范對象的行政文件,即不涉及“有關私人的權利義務的規(guī)范”的行政規(guī)范則不屬于法律規(guī)范的表述,可以轉(zhuǎn)換表示為這些行政規(guī)范不是屬于“設定人與人之間意思界限”的規(guī)范,或不屬于規(guī)范被稱為國家的“人”與其他的“人”之間關系的規(guī)范。這種法律觀念是將國家也視作為社會之中一員獨立的個人,其建立的理論基礎為個人主義性質(zhì)的消極自由理論。參見森田寛二「法律の概念」,蘆部信喜他編?契約(巖波講座基本法學4),巖波書店1985年,第93―94頁。
[30]高柳信一教授指出:“行政……既然是以近代市民社會為基礎的近代國家的行政,那么,行政應直面近代市民社會的基本原理而不得與此相矛盾抵觸。國家(權力行政)的邏輯-以公益為目的,不受相對方的意思約束(即單方面地)作出命令和實施強制-與市民社會的邏輯-任何人非依自己的自由意思(即相互的合意)不被課與不利益或喪失權利-應該通過一定的方式得到溝通調(diào)整。作為國民代表的議會通過其制定的法律規(guī)范對行政進行約束,由此承擔這一溝通作用,即行政主體可以不受相對人的意思拘束課賦征收稅金、征用其所有的土地。但這些作用又必須以存在承認這些活動的議會制定法為前提。在符合議會制定法所設定的要件的前提下,國民通過自己的代表人,預先抽象地在一定要件的前提之下同意接受上述的作用。這是一項假定,由此是否能夠真正地使得上述的市民社會邏輯不受到損害,則尚屬未解的問題,但無論如何,可以認為以此使得國家(權利行政)的邏輯和市民社會(意思自由)的邏輯之間在原則方面得到了溝通”。高柳信一「行政の裁判所による統(tǒng)制」,雄川一郎他編?現(xiàn)代の行政(巖波講座現(xiàn)代法4),巖波書店1966年,第264―265頁。
[31]森下敏男教授在以前蘇聯(lián)為對象研究社會主義法治國家理論時指出在計劃經(jīng)濟的體制下,法律規(guī)范只會在共同體內(nèi)部存在。因為以商品經(jīng)濟為媒介的近代法是在共同體和共同體之間產(chǎn)生的,即近代法存在于共同體之外,共同體的內(nèi)部沒有存在近代法的根據(jù),而社會主義國家的計劃經(jīng)濟體制則是共同體型秩序的復歸。在共同體內(nèi)部,是通過行政性的和刑法性的規(guī)制實現(xiàn)管理目的的。森下敏男「社會主義的法治國家論の検討(上)――ペレストロイカと法」,神戸法學雑誌38巻3號,第502、503、505、528―530頁。這里筆者將森下教授的見解進一步理解為,法律觀念也應于上述的社會結(jié)構—法律制度呈對應關系。不僅如此,在法律的觀念層面上,當國家和社會結(jié)構已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)型時,如果理論認識是滯后的,那么由于理論承繼的關系,新被構筑的法學體系或理論還往往依然用舊有的觀念去說明新的制度現(xiàn)象。具體而言,我國施行改革開放政策以來,社會已經(jīng)呈現(xiàn)多元化結(jié)構,盡管包括行政法在內(nèi)的我國的當代法律體系也是在此背景之下產(chǎn)生于共同體與共同體之間,但現(xiàn)今的許多法律理論則依然沿用計劃經(jīng)濟時代的理論來說明這些法律的性質(zhì)和功能,盡管這些理論中已經(jīng)呈現(xiàn)出許多矛盾性。
[32]這種不協(xié)調(diào)是以各種方式表現(xiàn)出來的。有的學者在研究中可能已經(jīng)意識到盡管行政規(guī)定的主體在行政機關體系中地位不一樣,但行政規(guī)定本身的性質(zhì)或特征上則并不存在區(qū)別。例如湛中樂指出:“除了享有行政法規(guī)、行政規(guī)章制定權的行政機關外,其他行政機關亦可在各自的職權范圍內(nèi)制定規(guī)范性文件,亦即包括國務院,國務院各部委,國務院各部委所屬局、司,省、自治區(qū)、直轄市人民政府,省、自治區(qū)、直轄市人民政府所屬廳、局、辦,省會市和國務院批準的較大的市人民政府及其所屬部門,其他設區(qū)的市和不設區(qū)的市、縣人民政府及其下屬機關,鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府都可以成為其他規(guī)范性文件的制定主體”,并且在實際的行政活動中,全國各級各類行政機關、企事業(yè)單位乃至社會團體都在制定此類其他規(guī)范性文件。這些其他規(guī)范性文件不因上述主體不因其在行政職權體系中的地位不同而在性質(zhì)和特征方面有所不同(例如均具有效力的多層級性與從屬性、規(guī)范性和強制性)。羅豪才主編:前揭注8,第160、165頁(湛中樂撰寫);持同樣觀點的還有應松年主編:前揭注23,第229、231頁(董白皋撰寫)。同時,法院在審查具體行政行為時也意識到行政機關在對外在的社會主體進行規(guī)范時,作為依據(jù)的行政規(guī)定除了與法律法規(guī)相抵觸之外,如其屬于內(nèi)部規(guī)范的,也不能成為相應具體行政行為的合法根據(jù)。例如,付星在王玉蕊訴昆明市公安局官渡公安分局不履行法定職責案的解說中指出“昆公戶(1993)第2號通知僅是公安機關內(nèi)部的一個規(guī)范性文件”。中國高級法官培訓中心、中國人民大學法學院編:《中國審判案例要覽(1997年經(jīng)濟審判暨行政審判案例卷)》,中國人民大學出版社1998年,第445頁(付星撰寫)。
[33]有關行政規(guī)則在事實上存在的這種外部效果問題,參見塩野?前掲注9,第83-84頁;中譯本第73-74頁。兼子仁?行政法學,巖波書店1997年,第93頁。
[34]大橋洋一教授整理德國資料的基礎上指出,行政規(guī)則的外部效果是通過判例獲得承認的。到50年代為止主要是援引行政規(guī)則要求撤消行政侵害,即行政規(guī)則是被消極(防御)地使用;自60年代以來,作為彌補法律不足的一種方式,以行政規(guī)則作為根據(jù)請求行政給付的案件日益增多。這類案件主要以平等保護理論為根據(jù),除此之外還有信賴保護理論、懸賞廣告類推理論、競爭者訴訟類推理論以及先占專家鑒定理論等根據(jù)。參見大橋洋一?行政規(guī)則の法理と実態(tài),有斐閣1989年,第124-140頁。
[35]原田尚彥?行政法要論(全訂第二版),學陽書房1991年,第42頁。對此,森田寛二教授認為這類學說以及有關的判例的觀點是建立在“現(xiàn)代法”基礎之上的,其意味著否定了將內(nèi)部文件等行政規(guī)則模擬成個人內(nèi)部事物這種“近代法”性質(zhì)的見解。森田寛二「法律の観念」,蘆辺信喜他編?前掲注29,第97頁。
[36]但是,對于行政規(guī)則究竟在什么層面上成為準法律規(guī)范的問題則學者間有不同的見解。持適用說的學者認為行政規(guī)則并不是自成立之時起就具有法律規(guī)范性質(zhì)的,而是在對國民作出行政行為時才開始具有法律規(guī)范的性質(zhì);而持成立說的學者則認為行政規(guī)則是以“尋求國家意思統(tǒng)一地實現(xiàn)”為目的的,其中自然也包含“尋求國家意思”平等地“實現(xiàn)”的內(nèi)涵,因此當該行政規(guī)則成立之時即具有法律規(guī)范的性質(zhì)。參見森田寛二?前掲示注29,第98、99-100頁。
[37]田中二郎?新版行政法上巻(全訂第二版),弘文堂1974年,第119―120頁。
[38]森田寛二?前掲示注29,第99頁。大橋洋一教授指出德國判例也體現(xiàn)了同樣的特征。參見大橋洋一?前揭注34,第131頁。
[39]這樣設定平等待遇法命題的內(nèi)涵則可以避免墨受成規(guī),對行政規(guī)則機械適用的情況。森田寛二?前掲示注29,第98頁。
[40]有關行政機關的自我約束理論,參見平岡久「行政基準」,平岡久?前掲注9,第252-253頁。有關德國行政法中的“自我約束理論”,參見大橋洋一?前揭注34,第54、124-131頁。大橋洋一教授在此歸納出行政的“自我約束理論”有兩個種類,一是著眼于行政慣例的自我約束理論,即行政個別處分的積累(即行政慣例)約束將來的行政活動;二是著眼于行政規(guī)則的自我約束理論,即行政制定的行政規(guī)則約束將來的行政活動。顯然本文只涉及后者。
[41]阿部泰?。啃姓畏ē伐攻匹啵ㄏ拢坌掳妫?,有斐閣1997年,第648頁。
[42]這類行政規(guī)定是行政實踐中的客觀存在。參見曹康泰:前揭注27,第42頁。筆者認為《行政復議法》第七條的規(guī)定是在行為規(guī)范的層面上建立了對該類行政活動結(jié)果的審查制度,但這一制度的建立并不意味著在組織規(guī)范的層面上授權相應行政機關可以制定與前一類行政規(guī)定具有同樣內(nèi)容和效力的行政規(guī)定。
[43]有關有名規(guī)范和無名規(guī)范,參見朱芒:前揭注1,第13頁。
[44]討論的有關資料可參見張尚鷟:前揭注11,第488-493頁。
[45]例如在龍巖地區(qū)科技印刷廠不服龍巖市工商行政管理局沒收及罰款處罰案中,國發(fā)(1987)65號《國務院關于嚴厲打擊非法出版活動的通知》作為行政訴訟中法院司法審查的適用依據(jù);在徐惠琴等不服福建省衛(wèi)生廳醫(yī)療衛(wèi)生行政處理決定案中,醫(yī)療事故(事件)鑒定報告書因不符合福建省衛(wèi)生廳閩衛(wèi)醫(yī)[1989]469號文件附表4對醫(yī)療事故(事件)的格式要求而被法院認為沒有合法依據(jù)。中國高級法官培訓中心等編:前揭注31,第459、524頁。
[46]例如羅豪才:前揭注7,第138、142—159頁。
[47]正因為如此,周漢華博士指出,從法與社會的關系角度看,民航總局制定這類文件的活動屬于廣義的立法活動。參見/flzk/flzk22-topic.htm所刊周漢華發(fā)言。
[48]從各地各級人民政府公布的清理目錄中可以顯而易見地發(fā)現(xiàn)這種混合狀態(tài)。例如2002年1月30日上海市工商行政管理局宣布廢除規(guī)范性文件172件。其中“1996年執(zhí)行的《關于對自然人股東擔任企業(yè)負責人員審查工作的通知》,因超出上位法規(guī)定設置的行政相對人的義務范圍而被廢止”。參見上海市工商行政管理局主頁/cgi-bin/sgs_new.php3中《上海工商宣布廢止規(guī)范性文件172件》。
[49]《憲法》第90條規(guī)定:“各部、各委員會根據(jù)法律和國務院的行政法規(guī)、決定、命令,在本部門的權限內(nèi),命令、指示和規(guī)章”。這里產(chǎn)生兩個需要認定的問題。一是“各部、各委員會”僅僅是字面意義上被稱為“部”或“委員會”的部門,還是泛指在行政序列中具有部或委員會地位的部門;二是“各部、各委員會”是否包含同樣屬于國務院管轄之下的直屬機構。在此后的相關立法中,1996年的《行政處罰法》第12條第1款規(guī)定:“國務院部、委員會制定的規(guī)章可以在法律、行政法規(guī)規(guī)定的給予行政處罰的行為,種類和幅度的范圍內(nèi)作出具體規(guī)定”;《立法法》第七十一條規(guī)定為:“國務院各部、委員會、中國人民銀行、審計署和具有行政管理職能的直屬機構,可以根據(jù)法律和國務院的行政法規(guī)、決定、命令,在本部門的權限范圍內(nèi),制定規(guī)章”。從上述條文的相關性看,由于《立法法》將“中國人民銀行、審計署和具有行政管理職能的直屬機構”置于與“各部、委員會”并列的地位,因此可以推論《憲法》第90條所列的“各部、委員會”僅指字面上被稱為“部”或“委員會”的部門。同時,在結(jié)合《行政處罰法》第12條第3款“國務院可以授權具有行政處罰權的直屬機構依照本法第一款、第二款的規(guī)定,規(guī)定行政處罰”的內(nèi)容,也同樣可以推論出《憲法》上述條文中的“各部、各委員會”中不包含國務院直屬機構。
[50]參見蔣朝陽:《論部委規(guī)章制定權的授予、行使和監(jiān)督》,羅豪才主編:《行政法論叢》(第1卷),法律出版社1998年,第117、119頁。在制度整理方面,例如1994年由全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會編,中國民主法制出版社出版的《中華人民共和國法律法規(guī)全書》(共六卷)收錄了國家工商行政管理局等國務院直屬機構所的規(guī)范性文件;在《國家土地管理局行政法規(guī)制定程序暫行辦法》(原國家土地管理局1989年7月19日頒布)中,第2條規(guī)定:“本辦法所稱行政法規(guī),包括下列各項:(一)由我局起草,報國務院批準的法規(guī);(二)由我局起草,報國務院批準,國家土地管理局的法規(guī);(三)由我局起草,與國務院有關部門聯(lián)合的規(guī)章;(四)由有關司(室)起草,國家土地管理局的規(guī)章”。此外,在行政訴訟中法院也將這些規(guī)范性文件作為判斷具體行政行為是否合法的直接依據(jù),例如在上海延長機械刀片廠不服上海市普陀區(qū)工商行政管理局工商變更登記行政決定案中,一審法院作出判決的依據(jù)之一為國家工商行政管理局《企業(yè)法人的法定代表人審批條件和登記管理暫行規(guī)定》之第5、7、8、9條。中國高級法官培訓中心等編:前揭注45,第462頁。
[51]筆者在考察南方一些省的設區(qū)的市的人民政府制定的關于禁止在市區(qū)燃放煙花爆竹的規(guī)定時發(fā)現(xiàn),無論是否是經(jīng)國務院批準的較大的市,在規(guī)范的內(nèi)容以及功能方面幾乎無根本性的不同。這種行政規(guī)范的內(nèi)容自然可以從社會需要與行政規(guī)范的供給關系中去理解,但是從形式意義上而言,非較大的市所制定的這類規(guī)范則不應屬于法。
[52]1998年12月21日《全國人大法律委員會關于〈中華人民共和國行政復議法(草案)〉修改情況的匯報》。參見喬曉陽:前揭注4,第26-27頁。另參見曹康泰:前揭注27,第44頁。
[53]參見本文前揭注45、50中所引用的判例。
[54]參見周興高訴上海市公安局徐匯分局拒絕頒發(fā)持槍證案。該案中法院在分析不作為與相應行為認定期限的關系時,將上海市公安局(90)滬辦205號《關于公安機關辦理審批合格證、許可證等事項的規(guī)定(暫行)》中的期限規(guī)定作為對某行為是否屬于不作為進行認定時的審判基準。中國高級法官培訓中心、中國人民大學法學院編,《中國審判案例要覽(一九九二年卷)》,中國人民大學出版社1993年版,第1192-1196頁(趙來英、余凌云撰寫)。
[55]參見沈陽土產(chǎn)品采購供應站不服遼源市標準計量局質(zhì)量監(jiān)督行政處罰案。該案中法院將國務院法制局國法辦函字[1987]025號《關于工礦產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品、通用產(chǎn)品、專用產(chǎn)品的劃分意見》作為審判基準的一個部分。中國高級法官培訓中心、中國人民大學法學院編:前揭注54,第1265-1268頁(趙大光、余凌云撰寫)。
[56]有關現(xiàn)代國家對行政的需要以及與行政規(guī)則的關系問題,具體可參見[日]大橋洋一?行政規(guī)則の法理と実態(tài),有斐閣1989年,第1-2頁。
[57]日本學者在分析了德國和日本的行政規(guī)則后指出,在現(xiàn)代國家中從立法和司法的關系角度看,行政規(guī)則可以分為四類,即法律替代性規(guī)則、成為自我約束對象的規(guī)則、專業(yè)知識集積型規(guī)則和傳統(tǒng)的行政規(guī)則(即行政所制定的不構成司法審查基準的內(nèi)部事項)。參見大橋洋一?行政規(guī)則の法理と実態(tài),有斐閣1989年,第369頁。
[58]現(xiàn)代國家中的行政規(guī)則已經(jīng)涉及到諸如議會對行政的控權(主要是授權問題)、資金交付、行政裁量的司法審查、中央地方關系、行政的內(nèi)部法、非定型行政活動等等幾乎全部的行政領域。大橋洋一?行政規(guī)則の法理と実態(tài),有斐閣1989年,第2-3頁。
[59]制度層面上的壓力顯然已經(jīng)出現(xiàn)了。例如《關于中華人民共和國加入世界貿(mào)易組織議定書》的“透明度”條款規(guī)定“中國承諾只有那些公開的并且為世貿(mào)組織其他成員、個人、企業(yè)等能夠方便了解到的對貨物貿(mào)易、服務貿(mào)易、知識產(chǎn)權貿(mào)易或外匯管制有關系或有影響的法律、法規(guī)及其他措施才會得以執(zhí)行”。參見/moftec_cn/wto/law02.doc中PROTOCOLONTHEACCESSIONOFTHEPEOPLE‘SREPUBLICOFCHINA的Transparency部分的第1款第1句。這里明顯地可以看出,應公布和可執(zhí)行的是對貨物貿(mào)易、服務貿(mào)易、知識產(chǎn)權貿(mào)易或外匯管制有關系或有影響的法律、法規(guī)及其他措施,即涉及權利義務的規(guī)范性文件,“法律、法規(guī)和其他措施”是因為其內(nèi)容涉及權利義務而并不是因為其外形(規(guī)范性文件的淵源)才負有公開的義務。因此,從實質(zhì)性判斷標準而言,這里所謂的“其他措施”與“法律、法規(guī)”并無本質(zhì)區(qū)別。
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